четверг, 4 сентября 2025 г.

Обжалование возбуждения уголовного дела

 

Можно ли обжаловать постановление о возбуждении уголовного дела в порядке ст.125 УПК РФ?

Такой вопрос нередко возникает при производстве по уголовным делам. При этом, практика последних лет, создаваемая Верховным Судом Российской Федерации, и руководящие указания Верховного Суда РФ в известном Постановлении Пленума ВС РФ от 10.02.09 г, №1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 УПК РФ» воспринимаются нижестоящими судами как фактический запрет досудебного обжалования постановлений о возбуждении уголовных дел. Возникает необходимость выяснения законности и целесообразности такого ограничения права на досудебное обжалование правоприменительных решений органов расследования, инициирующих начало стадии предварительного расследования.

Ещё в Постановлении от 23.03.99 г, №5-П Конституционный Суд Российской Федерации сформулировал имеющую общий характер правовую позицию, согласно которой в случаях, когда действия и решения органов дознания, следователей и прокуроров порождают последствия, выходящие за рамки собственно уголовно-процессуальных отношений, существенно ограничивая при этом такие конституционные права и свободы личности, которые не могут быть восстановлены в результате отсроченного судебного контроля, заинтересованным лицам должна быть обеспечена возможность незамедлительного обращения в суд за защитой своих прав и свобод уже в стадии предварительного расследования.

Затем Конституционный Суд РФ рассмотрел этот вопрос применительно к праву заинтересованных лиц обжаловать решения о возбуждении уголовного дела: если уголовное дело возбуждается в отношении конкретного лица, это лицо приобретает статус подозреваемого, в связи с чем может быть причинён ущерб его конституционным правам и свободам. Судебный же контроль на последующих стадиях судопроизводства не является достаточным и эффективным средством восстановления их основных прав и свобод, нарушенных при возбуждении уголовного дела. Поэтому, возможно обжалование указанного решения в порядке осуществления судебного контроля за деятельностью органов предварительного расследования. На это указывается и в новом уголовно-процессуальном законодательстве в ч.1, ст.125 УПК РФ (Определение КС РФ от 27.12.02 г, №300-О).

И в Определении от 22.10.03 г, №385-О, Конституционный Суд РФ уточнил, что при осуществлении в период предварительного расследования судебного контроля за законностью и обоснованностью процессуальных актов органов дознания, следователей и прокуроров не должны предрешаться вопросы, которые впоследствии могут стать предметом судебного разбирательства по существу уголовного дела. При проверке законности постановления о возбуждении уголовного дела суд правомочен выяснять следующие вопросы: соблюден ли порядок вынесения данного решения, имеются ли поводы к возбуждению уголовного дела, отсутствуют ли обстоятельства, исключающие производство по делу. Установление того, ограничиваются ли в связи с возбуждением уголовного дела конституционные права и свободы лица, обратившегося с жалобой, и сопряжена ли проверка законности обжалуемого постановления с рассмотрением тех вопросов, которые подлежат разрешению при постановлении приговора, осуществляется судом исходя из фактических обстоятельств конкретного дела. При этом, принесение в суд жалобы на постановление о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица не приостанавливает совершения следственных и иных процессуальных действий.

В этих отсылочных формулировках явно обращает на себя внимание неопределенность усмотрения органов расследования и судов по вопросу, осуществляющих производство по уголовному делу на конкретизацию того, что же отнесено к тем «исключительным» обстоятельствам, которые подлежат проверке и правовой оценке только и исключительно только судом, полномочным рассматривать уголовное дело по существу. Тем более, что и Верховный Суд РФ в тематическом Постановлении Пленума ВС РФ №1 от 10.02.09 г, дублирующем в ч.1 Постановления Пленума вышеприведенные разъяснения Конституционного Суда РФ – при проверке законности и обоснованности решений и действий (бездействия) дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, судья не должен предрешать вопросы, которые впоследствии могут стать предметом судебного разбирательства по существу уголовного дела. В частности, судья не вправе делать выводы о фактических обстоятельствах дела, об оценке доказательств и квалификации деяния.

Невольно возникает резонный вопрос – А ЧТО МОЖНО ОБЖАЛОВАТЬ В ПОСТАНОВЛЕНИИ О ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА?! Ведь, никто не знает результаты расследования и какие обстоятельства будут сопряжены с предметом судебного разбирательства уголовного дела по существу!

Собственно, так и происходит на практике. Никто из судей не вникает в фактическое содержание абстрактной формулировки «обстоятельства дела» и следователи «заталкивают» в материалы уголовного дела всё подряд, из-за чего значительная часть материалов уголовного дела представляет собой «макулатуру», которую суды либо не учитывают при вынесении приговора, либо просто перечисляются, как якобы доказательства, «иные материалы уголовного дела». Всё это хорошо известно юристам, практикующим в сфере уголовного судопроизводства.

ИТАК: КАКОВА НАША ПРАВОВАЯ ПОЗИЦИЯ ПО ВСЕМУ ВЫШЕСКАЗАННОМУ?

Во-первых, напомним о принципе законности уголовного процесса. Нарушение принципа законности является предметом судебной проверки. Согласно ч.4, ст.7 УПК РФ постановление следователя, судьи должно быть законным, обоснованным и мотивированным.

Законность – точное исполнение нормативных предписаний.

Обоснованность – применение закона в строгом соответствии с теми фактическими обстоятельствами, которые установлены и к которым, как к юридическим фактам правильно применяется подлежащее применению законодательство.

Мотивированность – объяснение, почему уполномоченным должностным лицом принято (вынесено) данное процессуальное решение. В соотношении с обоснованностью, мотивировка принятого процессуального решения является внешним выражением его обоснованности.

Что мы можем извлечь из этих доктринальных дефиниций. Вне всякого сомнения, несоблюдение принципа законности противоречит пониманию функции осуществления правосудия по уголовным делам. Незаконность, а равно, необоснованность возбуждения уголовного дела (мотивировка здесь не учитывается, поскольку невозможно признать мотивировку правильной, если применение закона и обоснование процессуального решения будут явно ошибочными. В этом и заключается понимание правовой позиции решений Конституционного Суда Российской Федерации, что если отсутствует явное нарушение принципа законности и судебный контроль на досудебной стадии производства по уголовному делу может предрешать выводы следственных органов и суда первой инстанции, то, такая жалоба, поданная в порядке ст.125 УПК РФ на постановление о возбуждении уголовного дела, не должна быть принята к рассмотрению судом, если уголовное дело находится на стадии предварительного расследования.

ВЫВОДЫ:

Обжаловать постановление о возбуждении уголовного дела в порядке ст.125 УПК РФ можно, но, с условием, что рассмотрение такой жалобы не будет сопряжено с выполнением полномочий суда первой инстанции, в который в будущем может быть направлено это уголовное дело для рассмотрения по существу.

Наш Консультативно-методический Центр оказывает юридическую помощь в оценке перспективы судебного обжалования в порядке ст.125 УПК РФ решений и действий (бездействия) должностных лиц, осуществляющих производство по уголовному делу на досудебной стадии предварительного расследования.

Контакт по эл. почте: Yuristat.ru@yandex.ru

 

 

суббота, 22 марта 2025 г.

Ещё раз об учении о правомерном поведении

 

КМЦ ЮРИСТАТ (YURISTAT)

обсуждение актуальных вопросов практики

уголовного судопроизводства

В юридической литературе многие годы не стихают споры о содержании предмета доказывания по уголовному делу, поэтому, включаясь в эти актуальные дискуссии, мы публикуем мнение методиста по уголовным делам, руководителя Секции методики и методологии правоприменения в уголовном судопроизводстве Консультативно-методического (учебного) Центра ЮРИСТАТ (YURISTAT) - Козлова Александра Михайловича:

Начнём с разработанного нами учения о правомерном поведении в социуме.

По каждому уголовному делу необходимо доказать, что конкретный человек, своими конкретными действиями совершил расследуемое преступное деяние.

Деяниеэто всегда активная форма поведение психически здорового человека во внешней среде, осознающего, что он делает и понимающего зачем.

Главное – целеполагание. Как отношение к последствиям (результатам) своих действий. Целеполагание (ожидание, предвидение результата своих усилий) характеризуется либо умыслом (прямым или косвенным), либо неосторожностью (в виде легкомыслия или небрежности).

В уголовном праве, как подразделе общей теории права, регулируемое законом правомерное поведение людей признаётся «правовым актом», создающим (порождающим) и преобразующим (изменяющим, прекращающим) юридически значимые общественные отношения (правоотношения). Которые в жизни могут оцениваться, как правомерные или неправомерные. Неправомерные действия всегда нарушают установленный в социуме общественный порядок. Каждый из нас вправе ожидать правомерного поведения от других. При условии, что и наше собственное поведение (поступки) является правомерным.

Всё это подлежит установлению (доказыванию), в противном случае нельзя правильно применить закон, регламентирующий этот социальный порядок и устанавливающий ответственность за его нарушение (несоблюдение).

Уголовный закон наказывает за наиболее серьёзные нарушения общественных отношений, повлекшие общественно-опасные последствия, предусмотренные в статьях Особенной части Уголовного кодекса Российский Федерации (УК РФ).

Реализация уголовного закона осуществляется в порядке и процедурах норм УПК РФ (уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации). Точное и неукоснительное соблюдение этих процедур обязательно при производстве по всем уголовным делам (ч. ч. 1; 2 УПК РФ).

При этом, мысли, намерения и высказывания человека, не объективированные вовне в конкретных целенаправленных поступках (физических телодвижениях), не могут являться преступлением, какими бы общественно-опасными не были эти высказывания о намерениях что-то совершить.

Вместе с тем, высказывания необходимо отграничивать от словесных угроз и угрожающих жестов. Некоторые словесные высказывания, содержащие явно выраженную угрозу жизни или здоровью другого человека, признаются в уголовном законе преступлением и поэтому могут повлечь уголовное наказание (например, такое особо тяжкое преступление, как вымогательство, сопряжено со словесной угрозой, без применения физического воздействия на потерпевшего).

В УК РФ предусмотрены лишь несколько статей о таких преступлениях

Если же мы говорим о разновидностях преступного поведения, как реального поступка, влекущего вредоносные изменения во внешней среде, в охраняемых уголовным законом объектах (как элементов состава конкретного преступления, определяемого таковым в диспозициях статей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации), то, государство в лице своих уполномоченных следственных органов и их должностных лиц инициирует особую деятельность, называемую в законодательстве Российской Федерации, как уголовное судопроизводством, основной задачей которого является выявление, раскрытие и расследование преступлений с передачей материалов уголовного дела в суд первой инстанции для вынесения приговора или принятия иного судебного акта (решения), предусмотренного для судебных стадий производства по уголовному делу, вплоть до высшей судебной инстанции – Верховного Суда РФ.

Итак, совершено преступление, возбуждено и расследуется уголовное дело. Возникает вопрос, - что входит в предмет доказывания по данному уголовному делу? Что должны установить органы предварительного расследования, чтобы завершить предварительное расследование и передать материалы уголовного дела с обвинительным заключением в суд первой инстанции?

Отвечая на эти вопросы, мы говорим, что результатом расследования каждого уголовного дела, возбужденного в связи с конкретным преступлением, является установление лица, совершившего именно это преступление, при условии, что такое преступление действительно совершено. На практике не так частно, но, встречаются уголовные дела, по которым следственные органы возбуждают уголовные дела ошибочно, в отсутствие события преступления. Получается, что общественно-опасного изменения в общественных отношениях не было, но, уголовное дело возбуждено. Например, в заявлении о преступлении изложены недостоверные (ложные) сведения о якобы совершенном преступлении, однако, надлежащая проверка этих сведений не проведена, а уголовное дело возбуждено.

В особую категорию мы выделяем, так называемые «заказные» уголовные дела, когда за вознаграждение недобросовестные сотрудники следственных органов возбуждают уголовное дело и фальсифицируют доказательства.

К сожалению, такие уголовные дела направляются в суды и по ним могут быть вынесены обвинительные приговоры, что недопустимо для нашего правового государства. По нашему мнению, основным виновником всех этих случаев, будут судебные инстанции, обязанные выполнять роль непреодолимого препятствия для недобросовестных должностных лиц органов расследования и прокуратуры, от которых наши граждане неоднократно слышали, что «им главное затолкать уголовное дело в суд». Они уверены, что судьи будут делать всё возможное и невозможное, чтобы «угодить» следственным органам и постановить только и исключительно только обвинительный приговор. За десятилетия «правления» бывшего Председателя ВС РФ Лебедева В.М. судьи стали бояться репрессий за постановление оправдательного приговора. Но, рассказывают об этом только те судьи, которые утратили статус федерального судьи.

В последнее время мы столкнулись с проблемой возникновения уголовных дел в интересах одной из сторон гражданско-правовых деликтов, разрешаемых в порядке применения гражданско-процессуального законодательства. Однако, незаконно вмешиваясь в эти гражданско-правовые отношения, следственные органы незаконно возбуждают уголовные дела. Такие уголовные дела появлялись и раньше, но, сейчас подобные уголовные дела приобрели циничный характер, и они доходят до суда при полнейшем бездействии надзирающих прокуроров, не принимающих своевременных мер принципиального прокурорского реагирования.

В качестве примера приведу «заказное» уголовное дело, рассматриваемое сейчас в Нагатинском районном суде в отношении супругов П. обвиняемых в якобы совершении четырёх эпизодов мошенничества. Каждый из эпизодов обвинения сфабрикован настолько грубо, что достаточно ознакомиться с текстами этих обвинений, чтобы усомниться в психическом здоровье авторов всех этих обвинений. И всё становится ясным, когда мы начинаем понимать, что источником информации обо всех этих якобы преступлениях является …оперативный сотрудник Р., воздействовавший на всех заявителей о преступлениях!

Сказанное с очевидностью подтверждается материалами уголовного дела, и мы планируем придать огласку этому беспрецедентному уголовному делу, после завершения судебного процесса, отложенного на 07 апреля 2025 года.

В нашей публикации мы расскажем только об одном эпизоде, который не мог бы возникнуть при надлежащем прокурорском надзоре. Имеется в виду не формальное визирование процессуальных документов, а профессиональная правовая оценка заведомо незаконных и даже безграмотных действий (решений) нескольких следователей УВД ЮВАО.

Государственный обвинитель обязан был ознакомиться со всеми материалами уголовного дела и должен был знать, что супруги П. по одному из эпизодов обвиняются в подписании и направлении якобы потерпевшему Компании К. письма от имени американской компании РСС, с требованиями выплатить 40.000 долларов США Компании К., в противном случае супруги П. воспрепятствуют Компании К. в реализации кинопроекта по сценарию, созданному П.

Но, при допросе подсудимой П. в судебном заседании, по ходатайству защиты суд предъявил ей это письмо на английском языке и перевод письма на русский язык. И выяснилось, что никакого требования о выплате 40.000 долларов США в этом письме не содержалось. От слова вообще!

Судебное заседание отложено более, чем на месяц и продолжится, как выше сказано, в 14 часов 7 апреля 2025 года. Но, уже сейчас возникли вопросы: почему государственный обвинитель, изучив материалы дела, сразу же не обратил внимание суда на это обстоятельство? Ведь государственный обвинитель, прежде чем оглашать обвинительное заключение, обязан был ознакомиться с ним и проверить хотя бы наличие тех доказательств, на которые сослался следователь при составлении обвинительного заключения, утвержденного прокурором ЮВАО. И почему судья не обратила внимание на это обстоятельство при выполнении требований ст. ст. 227-231 УПК РФ, исключающее производство в суде по такому уголовному делу?

Будет ли следователь, сфабриковавший этот эпизод обвинения, привлечён к ответственности? Суд вызвал следователя для допроса, но, факт есть факт. Текста, на котором основано обвинение, в указанном в обвинении письме нет!

Будет ли нести ответственность прокурор, утвердивший такое обвинение?

А государственный обвинитель, поддержавший сфабрикованное обвинение?

Посмотрим, как будет продолжаться далее судебное разбирательство по такому уголовному делу, за которое мне лично стыдно. Но, не уверен, что будет стыдно прокурорам и судьям, через которых «прошло» это уголовное дело.

Повторим, что это «заказное» обвинение сопряжено с обозначенной нами выше проблематикой возмутительного вмешательства следственных органов в исключительно гражданско-правовые отношения, разрешаемые только в порядке гражданского, а не уголовного судопроизводства. Эта проблема существует десятки лет, как и коррупция в сфере деятельности органов расследования, что подтверждается многомиллиардными суммами изымаемых денежных средств у высокопоставленных «продажных» сотрудников органов МВД и СК РФ.

Итак, на стадии возбуждения уголовного дела устанавливается только сам факт преступления (событие преступления), а далее, в ходе предварительного расследования уголовного дела необходимо доказать, что это преступление совершено действиями конкретного человека. Ему должно быть предъявлено обвинение, результаты расследования предъявляются этому лицу, признанному по уголовному делу обвиняемым, в отношении него следователь составляет специальный итоговый документ – обвинительное заключение, которое должен проверить и утвердить прокурор, надзирающий за расследованием уголовного дела. В соответствии со ст.221 УПК РФ прокурор может утвердить обвинительное заключение и направить его в суд со всеми материалами уголовного дела, либо отказать в утверждении обвинительного заключения и вернуть уголовное дело обратно в следственный орган с указаниями о дополнительном расследовании уголовного дела для устранения недостатков, препятствующих утверждению обвинительного заключения и направлению уголовного дела в суд первой инстанции, где уголовное дело подлежит рассмотрению по существу.

Всё это охватывается понятием «досудебного производства по уголовному делу». К сожалению, сроки досудебного производства по уголовному делу не ограничены, что тоже является причиной злоупотреблений должностных лиц органов расследования.

Задачей суда, в который поступило уголовное дело (суд первой инстанции), является проверка обвинительного заключения для ответа на вопрос – содержит ли обвинительное заключение сведения, согласно ч.1 и ч.2, ст.220 УПК РФ и имеются ли основания, влекущие, согласно ст.237 УПК РФ, возвращение уголовного дела прокурору. К сожалению, на стадии принятия уголовного дела к производству в суде первой инстанции, суд не вправе предрешать вопросы, -действительно ли человек, которому предъявлено обвинение, совершил то преступление, о котором было возбуждено, расследовано и направлено в суд уголовное дело. И повторно, теперь уже в суде возникает вопрос о предмете доказывания по уголовному делу и о добросовестности получения доказательств обвинения и их доброкачественности. Здесь вновь, к сожалению, Верховный Суд РФ фактически узаконил практику «откладывания на потом» разрешение всех ходатайств об исключении недопустимых доказательств, хотя именно для этого в п.2, ч.1, ст.227; ст.229 и ст.234 УПК РФ предусмотрены порядок и основания для проведения предварительного слушания. Согласно ст.235 УПК РФ, именно в процедуре предварительного слушания подлежат разрешению ходатайства об исключении недопустимых доказательств. И, согласно ст. ст. 75; 121-122 УПК РФ, такие ходатайства должны быть рассмотрены сразу после их заявления, но, опять, к сожалению, ориентированная Верховным Судом РФ обвинительная практика пошла по пути «вокруг закона», ликвидируя возможности права на защиту своевременно исключить из уголовного дела спорные доказательства, даже собранные с явным нарушением (несоблюдением) установленного в уголовно-процессуальном законе порядка их получения и закрепления.

Подводя итоги такому объёмному вступлению, можем констатировать, что:

Предмет доказывания по уголовному делу формирует сущностную основу уголовного судопроизводства на всех его стадиях. Поэтому, для понимания объективного характера предмета доказывания по уголовному делу необходимо исходить из целей доказывания. Цель – это намеченный предполагаемый окончательный результат, которого необходимо добиться в особой процедуре уголовного судопроизводства, строго регламентированного законодательными (уголовно-процессуальными) рамками, выход за которые недопустим.

В юридической литературе признается, что целью доказывания является максимально полное и всестороннее выяснение (установление) всех фактических обстоятельств уголовного дела, позволяющих бесспорно обоснованно, вне всякого разумного сомнения, т.е., правильно разрешить уголовное дело. Таким образом, целью доказывания является собирание максимально возможного количества относящихся к данному уголовному делу фактических данных и их последующая взвешенная юридическая оценка в их совокупности. Что означает юридическая оценка совокупности доказательств? Оценивая все собранные доказательства, субъект доказывания отвечает для себя на вопрос – имеются ли в содержании доказательств сведения о деянии, содержащем признаки состава конкретного преступления, предусмотренного законодателем в тексте конкретной статьи Особенной части УК РФ. Только такое деяние может признаваться преступным деянием, т.е., преступлением. Нет ли пробелов в совокупности доказательств, которые необходимо восполнять, чтобы полнота, всесторонность и обоснованность доказывания не создавали опасностей ошибочного применения материального уголовного закона, который, в отличие от уголовно-процессуального не допускает аналогий. Таким образом, субъект доказывания юридически корректно квалифицирует расследуемые события прошлого, как совершение преступного деяния и его совершение конкретным лицом, которому с этого момента предъявляется обвинение в совершении этого преступления (преступного деяния). Мы опускаем возможные сложности в возбуждении уголовного дела и его расследовании, такие как совершение преступления совместно несколькими лицами, выяснение роли и характера действий каждого соучастника, наличие в их действиях отягчающих и смягчающих обстоятельств, степень вины и т.д.

Конечно, в силу разных причин объективного и субъективного характера, обеспечить безупречную полноту и всесторонность расследования по каждому уголовному делу не всегда представляется возможным и тогда уголовное дело может быть возвращено в следственный орган, но, только для устранения тех ошибок, которые не связаны с восполнением совокупности доказательств, т.е., в связи с наличием процессуальных нарушений (нарушений процедуры уголовного судопроизводства, повлекших неправильную уголовно-правовую квалификацию преступления или ошибочное применение санкций уголовного закона, как последствий дефектов в действиях органов расследование, профессионализм и качество юридически значимых действий слишком многих должностных лиц этих государственных органов вызывают обоснованные нарекания наших сограждан.

Далее поговорим о значении материального уголовного права в структуре уголовно-процессуального доказывания.

Первым элементом предмета доказывания при производстве по уголовному делу является само общественно-опасное деяние, признаваемого преступлением в диспозиции конкретной статьи Особенной части УК РФ. Нет преступления, без указания на него в уголовном законе – это уголовно-правовая презумпция!

Преступление всегда совершается конкретными действиями конкретного лица во внешней среде, повлекшими наступление общественно опасных последствий.

Если общественно опасные последствия не наступили вне зависимости от лица,

совершающего общественно-опасные действия, то, от характера поведения лица,

добивающегося наступления именно этих общественно-опасных последствий, но, не достигшего задуманного результата полностью или частично, содеянное может квалифицироваться, как неоконченное преступление (напомним, что общественно-опасные последствия включены в объективную сторону каждого материального состава преступления, а для преступлений с формальным составом общественная опасность смещается к правовой оценке самого деяния). Мы опускаем обсуждение действий исполнителя преступления в составных, длящихся и продолжаемых преступлениях, чтобы не расширять пределы обсуждения тематики нашей публикации.

Вопреки мнению многих юристов, факт совершения общественно-опасного деяния не всегда удаётся бесспорно установить. Более того, можно выявить сам факт общественно-опасных изменений внешней среды, но, это является только объективным признаком. Но, этого недостаточно, чтобы преодолеть уголовно-правовой запрет объективного вменения (ст.5 УК РФ).

Необходимо установить наличие признаков субъективной стороны и их значение для применения уголовно-правового запрета. Досудебная и судебная практика расследования и рассмотрения уголовных дел насыщена многими случаями полного игнорирования и на досудебной стадии, и в судебном разбирательстве императивных требований уголовно-процессуального закона о доказывании субъективной стороны состава преступления (п.2, ч.1, ст.73 УПК РФ и п.1, ст.307 УПК РФ, определяемой в соответствии со статьями 24-26 УК РФ). Если же по уголовному делу не доказано наличие умысла или неосторожности, то, невозможно дать правильную уголовно-правовую оценку совершенному деянию.

Отдельно, следует напомнить, что выявленное деяние не обязательно и не всегда является общественно-опасным с позиций его уголовной наказуемости. Ответственность за противоправные деяния предусмотрена и в гражданском кодексе (ГК РФ), и в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП РФ), и в других отраслях российского законодательства (например, в Налоговом, Таможенном, Семейном, Жилищном кодексах и др.), что обязывает следственные и судебные органы разграничивать эти отраслевые правовые режимы.

Общественная опасность деяния в уголовном праве понимается, как признак в действиях (бездействии) лица, подпадающий под уголовно-правовые запреты в конкретных статьях Особенной части УК РФ. Отсутствие таких признаков в деянии означает отсутствие факта преступления. В теории устоялось понятие общественной опасности деяния, как его способность причинять вред тем общественным отношениям, которые прямо предусмотрены в конкретных статьях Особенной части УК РФ. Аналогия в применении уголовного закона недопустима (ч.2, ст.3, УК РФ). Как выше сказано, одного лишь факта совершения

общественно-опасного деяния недостаточно, если в деянии не установлены умысел (для умышленных преступлений) или неосторожность (для неосторожных

преступлений). Анализируя практику производства по уголовным делам, можно сделать вывод, что криминализация деяния осуществляется на основании лишь предположений следственных органов, зачастую при отсутствии контроля со стороны надзирающей прокуратуры. Примеров можно привести множество, когда

следственные органы не учитывают, что уголовная противоправность деяния не может быть признана таковой, если не установлено психическое отношение лица к своим действиям и их последствиям. Нам известны случаи, когда следственные органы придумывают такие невероятные обстоятельства, как якобы, психическое отношение обвиняемого к восприятию своих действий, которых не просто не было, но, и не могло быть. Всё это напоминает выдумки следователей, вообще ничем не подтвержденные, как и в страшных 2036-38 годах сталинских репрессий, когда бредни следователей и, зачастую, оперативных сотрудников, оставались без реагирования прокуратуры и «засиливались» судьями, боявшимися выступить против не всегда имеющих среднее образование, людей в кожаных тужурках с удостоверениями силовых структур. Это теперь наша история. Но, сколько судеб загубили эти психически деградировавшие люди, наделенные властью.

Сегодня мы наблюдаем похожие случаи, когда наделенные властью лица во всех и в каждом видят преступников. Да, их ещё немного, но, становится больше и их необходимо лечить, а не оставлять на содержании государства, престижу которого эти, наделенные властью лица причиняют невосполнимый вред тем, что создают «липовую» статистику якобы выявленных преступлений. Мы делаем это отступление от основной темы нашего обсуждения, поскольку нам известны десятки случаев «выдуманных» уголовных дел, завершившихся обвинительными приговорами в отношении невиновных граждан.

Сказанное особенно актуально, когда причины и условия наступления общественно-опасных последствий неочевидны и происходит намеренная подмена доказательств на личные домыслы следователя. Мы убеждены, что отсутствие ответственности следователей даже за подобные фальсификации создаёт и поддерживает эту негативную практику на протяжении десятилетий применения уголовного закона в редакции последних лет (мы анализировали в сравнении периоды действия УК РСФСР и РФ 1990-96 гг.).

Мы категорично заявляем, что выявление деяний без установления признаков умысла и неосторожности, не может быть признано уголовно-противоправным и уголовно-наказуемым, т.е., преступным деянием. Каждое такое уголовное дело должно быть возвращено обратно следователю для обеспечения законности уголовного судопроизводства. Более того, неспособность следователя точно и неукоснительно применять уголовный закон надлежит признавать основанием для отстранения всех таких следователей от расследования уголовных дел.

На практике наблюдается подобная ошибка следователей и судей, когда ими не учитывается, что в случае совершения неосторожного деяния, оно не может квалифицироваться по статье, предусматривающей умысел (прямой или косвенный). Кстати, не каждый следователь способен соблюдать этот императив уголовного законодательства. Мы столкнулись с этой проблемой в 2002 году, когда мне довелось участвовать в нашумевшем уголовном деле по обвинению невиновного П. в якобы продаже 32 (тридцати двух) новорожденных детей.

Но, это самостоятельная тема для обсуждения вопиющих фальсификаций уголовных дел, по которым современные следователи уподоблялись своим коллегам из прошлого, руководствовавшихся не законом, а некой, им самим непонятной, якобы «политической целесообразностью».

На этом мы не прощаемся, поскольку, как говорится, -

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

 

----  ---  ----

http://yur.tel/

пятница, 31 января 2025 г.

Беседа о специальном объекте состава преступления

 

Консультативно-методический центр «Юристат»

Секция методики и методологии правоприменения в уголовном судопроизводстве

В новом 2025 году в нашем КМЦ ЮРИСТАТ и, в частности, в нашей Секции методики и методологии правоприменения в уголовном процессе, введены критерии ориентированности тематики обсуждения и на их основе публикаций на более научное, нормативное содержание.

Впервые в юридической литературе, в КМЦ ЮРИСТАТ сформулирована необходимость разработки общей нормативной теории уголовного судопроизводства с включением разделов и Глав по тематике материального и процессуального уголовного законодательства.

Полагая, что эти нововведения заинтересуют юристов, практикующих по уголовным делам, мы публикуем результаты нашего общения с автором этих разработок – Руководителем Секции методики и методологии правоприменения в уголовном судопроизводстве КМЦ ЮРИСТАТ, - нашим постоянным экспертом, методистом по уголовным делам – Козловым Александром Михайловичем.

Вопрос:

Не раскрывая секретов проводимого Вами исследования, что Вы можете рассказать о Ваших разработках учения о соотношении и взаимосвязи элементов состава преступления и предмета доказывания по уголовному делу?

Ответ:

Если коротко, то, впервые обозначенная тематика обсуждалась нами ещё в канун принятия обновленного УПК РФ 2001 года. С целью устранения всех споров и разногласий в нормативном регулировании, единообразия в уяснении, толковании и применении нового уголовно-процессуального регулирования производства по уголовным делам, мной было предложено разработать нормативную теорию уголовного судопроизводства, которая бы разъясняла правовую сущность тех или иных процессуальных норм, как регуляторов единых условий и порядка уголовного судопроизводства.

В дальнейшем, первоначальная редакция УПК РФ 2001 года подвергалась многочисленным изменениям, подтверждающим крайне низкий уровень правосознания и правопонимания авторов этого Кодекса (УПК РФ), и наши идеи о нормативной теории уголовного судопроизводства были отложены и только в прошлом 2024 году мы вновь обратились к этой проблематике.

Действительно, одним из центральных вопросов мы определили вопрос о соотношении и взаимосвязи элементов состава преступления и предмета доказывания по уголовному делу. Мы реанимировали разработку тематики о предмете доказывания по уголовным делам о преступлениях со специальными признаками состава. Сразу скажу, что это совершенно не исследованная глубоко область уголовного права и уголовного процесса, из-за чего, на практике допускается значительное число, как материально правовых, так и процессуально правовых ошибок, к последствиям которых мы относим неправосудные приговоры с осуждением граждан, виновность которых не была установлена (доказана) в точном соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Вопрос:

Поясните нашим читателям, что Вы вкладываете в смысл дефиниции – преступление со специальным составом?

Ответ:

У профессиональных юристов не должно возникать каких-либо трудностей с пониманием этой характеристики, учитываемой в уголовно-правовой оценке расследуемого или рассматриваемого в суде уголовного дела.

Мы говорим о преступлении со специальным составом преступления тогда и только тогда, когда общая модель состава преступления дополняется неким дополнительным признаком, не содержащимся в теоретической модели родового понимания дефиниции «состав преступления».

Например, мы понимаем, что каждое преступление совершается лицом, достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, а также, что каждое преступление посягает на предусмотренные в уголовном законе и охраняемые уголовным законом конкретные общественные отношения.

Однако, часть общественных отношений может отличаться наличием в них дополнительного (специального) признака. Так, должностные преступления содержат признаки должностного лица, отсутствие которых исключает обвинение в совершении должностного преступления. Мало того, данное деяние посягает на специальный объект уголовно-правовой охраны, - область должностных функций (полномочий, компетенции) виновного.

Нельзя привлечь к уголовной ответственности должностное лицо, если совершенное им деяние не связано с интересами службы именно этого должностного лица. Если им (должностным лицом) совершено ДТП, как обычным гражданином, то, уголовная ответственность может наступать за преступление в сфере дорожного движения, без добавления признаков «должностное лицо» или «использование служебных полномочий».

Специальные признаки имеют значение для разграничения и квалификации

преступлений, особенно, смежных, отличающихся несовпадающим, хотя бы одним квалифицирующим признаком. Например, состав кражи имеет признак «тайное хищение чужого имущества», отличающий кражу от других составов (форм) хищения чужого имущества.

В самом общем понимании, специальный признак разграничивает деяния, как преступные или непреступные. Только врач, как специальный субъект, может нести уголовную ответственность за неоказание помощи больному, при условии, что медицинская подготовка данного врача позволяла ему и обязывала его оказать соответствующую помощь.

Вопрос:

Поясните нашим читателям, что означает «нормативная теория уголовного процесса»?

Ответ:

Идея разработки такой «нормативной теории» возникла после обобщения результатов ознакомления с соответствующей юридической литературой, в которой допускались различные интерпретации уголовного и уголовно-процессуального законодательства, зачастую расходящиеся со смыслом действующего законодательства. Достаточно ознакомиться с судебной практикой, чтобы иметь представление о многочисленных фактах явных нарушений подлежащих применению нормативных актов. При этом, не все такие факты выявляются даже на уровне судов кассационной инстанции. Немало примеров тому, что приходилось дойти до Верховного Суда РФ, чтобы приговор и последующие судебные акты были отменены, а уголовное дело прекращено. Невозможно оценить, какой вред причиняют авторитету государственной власти органы расследования и судьи, неправильно уяснившие позицию законодателя. Чтобы предотвратить подобные случаи, мы выдвинули идею разработки нормативной теории уголовного процесса, обязательной к соблюдению её положений (разъяснений) должностными лицами, осуществляющими производство по уголовным делам, где могут затрагиваться конституционные права и свободы граждан. Более того, за игнорирование (несоблюдение) положений этой нормативной теории, соответствующие должностные лица должны нести персональную, в том числе, уголовную ответственности. Например, государственный обвинитель халатно отнесся к своей прямой ознакомиться с материалами уголовного дела и публично поддержал обвинение, что подсудимая подписала письмо с требованием выплаты денежной суммы, эквивалентной 49.600 долл. США.

Однако, когда по ходатайству защиты суд исследовал это письмо, никакого требования о выплате денежной суммы 49.600 долл. США в этом письме не содержалось. Возникает вопрос, должен ли государственный обвинитель понести ответственность за выдвижение подобного, ложного обвинения?

И обязан ли был судья отреагировать на подобное обстоятельство, будучи тоже ознакомленным с материалами уголовного дела и, обязанным ещё до назначения судебного заседания выявить подобные факты, влекущие возвращение уголовного дела прокурору?

Чтобы никаких разночтений законодательства не возникало, нормативная теория уголовного судопроизводства позволяла бы регулировать подобные «банальные» ситуации, повсеместно возникающие на практике, точным и недвусмысленным разъяснениями законодательного органа, принявшего закон, а не мнениями комментаторов законодательства и различными учеными, не принимавшими участия в разработке комментируемого ими отраслевого законодательства. К сожалению, законодательство одно, а мнения разные. Из-за этого и множество проблем с нарушениями прав граждан. Добавим, что уголовные дела содержат многочисленные рапорта оперативных сотрудников, содержащие заведомо ложные сведения, но, обязательность их проверки на практике не соблюдается. К ответственности авторы подобных рапортов не привлекаются. Соотносится ли подобное с принципом законности в уголовном судопроизводстве? Бесспорно, ответ

отрицательный. Но, проблема не устраняется десятилетиями.

Полностью мы не раскрываем все нюансы наших многолетних изучений материалов уголовных дел, но, обоснование полезности идеи разработки нормативной теории уголовного судопроизводства, мы высказали.

Вопрос:

Что Вы пожелаете нашим читателям, участвующим в уголовных делах по обвинению в совершении преступлений со специальным составом?

Ответ:

Необходимо понимать, что на специальные объекты может посягать только тот, кто включен в эту специальную область общественных отношений для выполнения специальных функций, определяющих эту область отношений. Государство устанавливает нормативный порядок наделения граждан в эту область общественных отношений, охраняемых уголовным законом.

Таким образом, мы говорим о специальных отношениях, установленных отраслевым законодательством для лиц, участвующих в этих отношениях и/или обеспечивающих эти специальные отношения. Отличительной особенностью специальных отношений признаётся то, что они являются, также, способом (средством) посягательства на этот специальный объект уголовно-правовой охраны. Поэтому, причинить урон функционированию специального объекта может только участник этого функционирования – специальный субъект (сотрудник полиции, следователь, прокурор, судья и другие должностные лица, осуществляющие компетенции государственных органов. Необходимо вникать в эти юридические конструкции, чтобы не допустить незаконного привлечения к уголовной ответственности невиновных должностных лиц. К сожалению, следственная и судебная практика знают немало таких случаев, что наносит непоправимый вред правосудию.

((Продолжение следует))